Устав Публичного акционерного общества (примерная форма)
Настоящую форму можно
распечатать из редактора MS Word (в режиме разметки страниц), где
настройка параметров просмотра и печати устанавливается
автоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку .
Для более удобного
заполнения бланк в MS Word представлен в переработанном
формате.
Примерная форма
УТВЕРЖДЕН
Решением
Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«____________________________»
Протокол от «__» ____________ ____ г. N ____
1. Общие положения
1.1. Акционерное общество
«________________», в дальнейшем именуемое «Общество», является
публичным акционерным обществом.
Общество является
юридическим лицом, действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федерального
закона от 26.12.95 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,
Федерального
закона от 07.02.2011 N 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой
деятельности», иного законодательства Российской Федерации и
настоящего Устава.
1.2. Акционерами Общества, в дальнейшем именуемыми «акционеры», могут быть признающие положения Устава российские и иностранные юридические лица, российские и иностранные граждане, международные организации.
1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Публичное акционерное общество «________________».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО «________________».
Полное фирменное наименование Общества на ________________ языке: ________________ «________________».
Сокращенное фирменное наименование Общества на ________________ языке: ________________ «________________».
1.4. Общество создано без ограничения срока деятельности.
1.5. Местонахождение Общества и место хранения документов Общества: ________________.
1.6. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его регистрации.
Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.
Общество от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде.
1.7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. На печати также может быть указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
1.9. Общество вправе без ограничений распоряжаться собственным имуществом, в том числе совершать сделки с ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.
1.10. Общество вправе застраховать риск своей ответственности перед участниками клиринга, т.е. лицами, которым Общество оказывает клиринговые услуги на основании заключенного с ними договора об оказании клиринговых услуг, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств.
1.11. В случаях, предусмотренных правилами клиринга, Общество вправе формировать один или несколько клиринговых пулов.
1.12. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом от 26.12.95 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации — в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
1.13. Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, а они — по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.
1.14. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона от 26.12.95 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.
Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
1.15. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании положения, утвержденного Обществом. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества.
Руководители филиалов и представительств, а также уполномоченные ими лица осуществляют права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с работниками этих филиалов и представительств.
1.16. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.
1.17. В Обществе создан Филиал «________________» по адресу: ________________.
Функции Филиала «________________»: ________________.
1.18. В Обществе открыто Представительство «________________» по адресу: ________________.
Функции Представительства ________________»: ________________.
Ст. 97 ГК РФ с Комментариями 2020-2021 года (новая редакция с последними изменениями)
1. Публичное акционерное общество (пункт 1 статьи 66.3) обязано представить для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о фирменном наименовании общества, содержащем указание на то, что такое общество является публичным.Акционерное общество вправе представить для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о фирменном наименовании общества, содержащем указание на то, что такое общество является публичным.
Акционерное общество приобретает право публично размещать (путем открытой подписки) акции и ценные бумаги, конвертируемые в его акции, которые могут публично обращаться на условиях, установленных законами о ценных бумагах, со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании общества, содержащем указание на то, что такое общество является публичным.
2. Приобретение непубличным акционерным обществом статуса публичного общества (пункт 1 настоящей статьи) влечет недействительность положений устава и внутренних документов общества, противоречащих правилам о публичном акционерном обществе, установленным настоящим Кодексом, законом об акционерных обществах и законами о ценных бумагах.
3. В публичном акционерном обществе образуется коллегиальный орган управления общества (пункт 4 статьи 65.3), число членов которого не может быть менее пяти. Порядок образования и компетенция указанного коллегиального органа управления определяются законом об акционерных обществах и уставом публичного акционерного общества.
4. Обязанности по ведению реестра акционеров публичного акционерного общества и исполнение функций счетной комиссии осуществляются независимой организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию.
5. В публичном акционерном обществе не могут быть ограничены количество акций, принадлежащих одному акционеру, их суммарная номинальная стоимость, а также максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру. Уставом публичного акционерного общества не может быть предусмотрена необходимость получения чьего-либо согласия на отчуждение акций этого общества. Никому не может быть предоставлено право преимущественного приобретения акций публичного акционерного общества, кроме случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 100 настоящего Кодекса.
Уставом публичного акционерного общества не может быть отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров решение вопросов, не относящихся к ней в соответствии с настоящим Кодексом и законом об акционерных обществах.
6. Публичное акционерное общество обязано раскрывать публично информацию, предусмотренную законом.
7. Дополнительные требования к созданию и деятельности, а также к прекращению публичных акционерных обществ устанавливаются законом об акционерных обществах и законами о ценных бумагах.
Комментарий к Ст. 97 ГК РФ
1. Комментируемая статья разделяет акционерные общества на открытые и закрытые, что отражается в уставах акционерных обществ и их фирменном наименовании (п. 1 ст. 7 Закона об акционерных обществах).
Бесплатная юридическая консультация по телефонам:
При этом открытые акционерные общества и закрытые акционерные общества являются разновидностями одной организационно-правовой формы коммерческих организаций — акционерного общества. Практическое значение этого вывода заключается, в частности, в том, что преобразование одной разновидности акционерного общества в другую не является формой реорганизации, следовательно, не требуется составления передаточного бухгалтерского баланса, уведомления кредиторов акционерного общества и т.п. .
———————————
См., например: Постановление Президиума ВАС РФ от 16 октября 2007 г. N 5178/07 // Вестник ВАС РФ. 2007. N 12. С. 68.
2. Открытое акционерное общество — это общество, которое вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований Закона об акционерных обществах и иных правовых актов Российской Федерации. Так, в соответствии с требованием п. 3 ст. 99 ГК РФ открытая подписка на акции акционерного общества не допускается до полной оплаты уставного капитала. А при учреждении акционерного общества все его акции должны быть сначала распределены среди учредителей. Иначе говоря, правило об открытой подписке касается лишь дополнительно выпускаемых акций.
Закон допускает также право открытого акционерного общества проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, если это не исключено законодательством или уставом общества.
Число акционеров открытого акционерного общества не ограничено. Акционеры такого общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров. В открытом акционерном обществе не допускается установление преимущественного права общества или его акционеров на приобретение отчуждаемых акционерами этого общества принадлежащих им акций.
Общества, учредителями которых выступают в случаях, установленных федеральными законами, Российская Федерация, субъект Федерации или муниципальное образование, могут быть только открытыми .
———————————
См.: Порядок публикации годовой бухгалтерской отчетности открытых акционерных обществ, утвержденный Приказом Минфина России от 28 ноября 1996 г. N 101 // Бюллетень нормативных актов. 1997. N 1.
В целях информирования акционеров и других участников рынка ценных бумаг открытые акционерные общества обязаны вести дела публично, т.е. ежегодно публиковать для всеобщего сведения годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков. Кроме того, открытые общества обязаны раскрывать сведения, указанные в п. 1 ст. 92 Закона об акционерных обществах.
3. Закрытое акционерное общество — это общество, которое не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции, его акции распределяются только среди его учредителей или иного заранее определенного круга лиц.
Число акционеров закрытого акционерного общества не должно превышать 50, в противном случае оно в течение одного года должно быть преобразовано в открытое акционерное общество либо подлежит ликвидации в судебном порядке.
В комментируемой статье и более подробно в ст. 7 Закона об акционерных обществах (см. также п. 14 Постановления Пленума ВАС РФ N 19) регулируются вопросы, связанные с преимущественным правом акционеров закрытого акционерного общества на приобретение акций, продаваемых другими акционерами этого общества.
Акционеры закрытого акционерного общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них, если уставом общества не предусмотрен иной порядок осуществления данного права. Уставом общества может быть предусмотрено преимущественное право самого общества на приобретение акций, продаваемых его акционерами, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций. Преимущественное право акционеров общества действует при отчуждении акций только путем продажи. При использовании других способов отчуждения — дарение, мена, отступное и т.п. — суд вправе удовлетворить требование о применении последствий нарушения преимущественного права акционеров только при наличии оснований считать рассматриваемый способ отчуждения акций притворной сделкой, прикрывающей куплю-продажу акций с целью обхода требований о соблюдении преимущественного права .
———————————
См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая: Научно-практический комментарий / Под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2010. С. 275 (автор комментария к ст. 97 — О.В. Мазур).
Акционер общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров общества и само общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров общества осуществляется через общество. Если иное не предусмотрено уставом общества, извещение акционеров общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.
В случае если акционеры общества или общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение двух месяцев со дня такого извещения, если более короткий срок не предусмотрен уставом общества, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены обществу и его акционерам. Срок осуществления преимущественного права приобретения акций, предусмотренный уставом общества, не должен быть менее 10 дней со дня извещения продавцом акций остальных акционеров и общества .
———————————
См.: информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25 июня 2009 г. N 131 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров о преимущественном праве приобретения акций закрытых акционерных обществ» // Вестник ВАС РФ. 2009. N 33 (бухгалтерское приложение). С. 146.
При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер общества или общество, если уставом общества предусмотрено преимущественное право приобретения обществом акций, вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя. Уступка указанного преимущественного права не допускается.
Закрытые акционерные общества обязаны публиковать документы, указанные в п. 1 комментируемой статьи: годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, — только в случаях, прямо предусмотренных Законом об акционерных обществах. Например, в соответствии с п. 2 ст. 92 Закона об акционерных обществах обязательное раскрытие информации обществом, включая закрытое общество, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг .
———————————
Таким органом является Федеральная служба по финансовым рынкам (см.: Положение о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. N 317 // Собрание законодательства РФ. 2004. N 27. Ст. 2780). См. также: Приказ ФСФР от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» // Бюллетень нормативных актов. 2007. N 4.
4. Как уже отмечалось, в Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации предлагается отказаться от искусственного выделения типов акционерных обществ (открытые и закрытые), поскольку закрытые акционерные общества по существу повторяют конструкцию обществ с ограниченной ответственностью (см. комментарий к ст. 96 ГК).
Публичные акционерные общества (ПАО) обяжут заниматься управлением рисками и внутренним контролем
Публичные акционерные общества (ПАО) обяжут заниматься управлением рисками и внутренним контролем. Соответствующий федеральный закон вступает в силу 1 сентября.
При этом к полномочиям совета директоров или наблюдательного совета ПАО документ относит определение принципов и подходов к организации управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита.
Кроме того, документ определяет, что ПАО нуждаются во внутреннем аудите для того, чтобы определять надёжность и результативность управления рисками и внутреннего контроля. Отмечается, что совет будет утверждать внутреннюю документацию общества, которая определяет его политику в сфере организации и реализации соответствующего аудита. А также сможет назначать и снимать с должности лицо, которое ответственно за организацию такой работы, и определять условия трудового договора.
Устанавливается, что совет директоров будет обязан создавать комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, которые связаны с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО, в том числе с оценкой независимости аудитора и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской отчётности общества.Кроме того, информация о ревизионной комиссии, в случае принятия решения о её формировании, должна будет содержаться в уставе публичного общества, а уставе непубличного общества должна быть информация о ревизионной комиссии либо её отсутствии. Если соответствующая комиссия создаётся только в случаях, предусмотренных уставом, то нужно будет прописать информацию об этом с указанием наличия таких случаев.
Кроме того, если к компетенции совета директоров уставом отнесено решение вопроса об утверждении годового отчёта ПАО, то такой отчёт совет обязан утверждать не позднее, чем за 30 дней до проведения годового общего собрания акционеров.
СПРАВКА До 1 сентября 2014 года Гражданский кодекс РФ применял классификацию на ОАО (открытое акционерное общество) и ЗАО (закрытое акционерное общество), однако с изменением законодательства в России применяется классификация на публичные и непубличные акционерные общества.
Публичное акционерное общество в России — форма организации акционерного общества, при которой его акционеры пользуются правом отчуждать свои акции. Организация и деятельность публичных акционерных обществ регулируется федеральным законом Российской Федерации. Поскольку открытое акционерное общество рассматривается законодателем как публичное, для него предусматривается обязанность по раскрытию информации в более широком формате по сравнению с непубличным акционерным обществом. Данная норма предназначена для повышения публичности прозрачности процессов инвестирования.Особенности ПАО:
- неограниченное число акционеров;
- свободное обращение акций на рынке;
- отсутствие необходимости внесения денежных средств в уставный капитал предприятия до его регистрации и открытия накопительного счёта.
Публичные общества — ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
Также публичными являются АО, устав и фирменное наименование которых содержат указание на то, что общество является публичным (п. 1 ст. 66.3 ГК РФ).Публичные общества обязаны указывать в уставе и в ЕГРЮЛ, что являются публичными (п. 1 ст. 66.3 ГК РФ).
Если АО создано до 01 сентября 2014 года и в уставе и в наименовании указано на публичный статус, но при этом другие критерии публичности (п. 1 ст. 66.3 ГК РФ) не выполнены, то до 01.07.2020 года АО должны определиться со статусом публичного общества.
Необходимо обратиться в Банк России с заявлением о регистрации проспекта акций АО.
Акционерные общества, существующие до изменения законодательства (до 1 сентября 2014 года).
Если ОАО отвечает признакам публичного общества, то оно автоматически признается таковым, независимо от того, содержится ли в наименовании указание на публичный характер общества (пункт 1 статьи 66.3 ГК РФ).
К деятельности такого АО с 1 сентября 2014 года применяются положения ГК РФ о публичных обществах.
В какой срок нужно сменить наименование «Открытое акционерное общество» на «Публичное акционерное общество»?
Не установлена точная дата, до которой необходимо внести изменения в наименование АО.
Требования законодательства – изменения нужно сделать при первом изменении устава (п. 1 ст. 97 ГК РФ, ч. 7 ст. 3 Закона N 99-ФЗ1).
Должны ли непубличные акционерные общества и ООО указывать в наименовании на непубличный характер общества?
Нет, такой обязанности не установлено. Не нужно указывать в наименовании на непубличный характер общества.
Если ОАО публично не размещает ценные бумаги, то какие изменения в наименовании оно должно произвести?
Необходимо сменить «Открытое акционерное общество» на «Акционерное общество» при первом изменении устава.
Учредительные документы общества должны быть приведены в соответствие с гл. 4 ГК РФ в редакции, действующей с 01.09.2014 (ч. 7 ст. 3 Закона N 99-ФЗ).
Изменения должны быть зарегистрировать в ЕГРЮЛ (пп. «а», «б» п. 1, п. 5 ст. 5, ст. 17 Федерального закона N 129-ФЗ2).
Поскольку ЗАО не вправе размещать акции путем открытой подписки, то какие изменения они должны внести в наименование?
«Закрытое акционерное общество» необходимо сменить на «Акционерное общество» при первом изменении устава (п. 2 ст. 39 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 1 ст. 97 ГК РФ, ч. 7 ст. 3 Закона N 99-ФЗ).
Также из устава ЗАО надо исключить все положения, основанные на нормах Федерального закона N 208-ФЗ, поскольку эти нормы применяются к ЗАО до первого изменения их уставов (ч. 9 ст. 3 Закона N 99-ФЗ). Соответствующие изменения надо зарегистрировать в ЕГРЮЛ (пп. «а», «б» п. 1, п. 5 ст. 5, ст. ст. 17, 18 Федерального закона N 129-ФЗ).
Как указать в заявлении о государственной регистрации публичный характер общества.
В заявлении о государственной регистрации юридического лица нет специальной графы для указания сведений о публичном характере организации.
ФНС России разъяснила, что сведения о публичном статусе общества отражаются в разделе о наименовании юридического лица.
Полное фирменное наименование публичного акционерного общества должно предусматривать слова «публичное акционерное общество», например, публичное акционерное общество «Рязань 62», а сокращенное наименование – ПАО «Рязань 62».
(П. 1 ст. 5 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», приказ ФНС России от 25.01.2012 г. № ММВ-7-6/25@, письмо ФНС России от 4.09.2014 г. № СА-4-14/17740@).
Отличия ЗАО и ОАО, какие права у акционеров
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО – это один из видов хозяйственного общества, уставной капитал которого разделен на определенное количество акций. Эти акции, в свою очередь, являются свидетельством права собственности участников общества. Общества делятся на Закрытые (ЗАО) и Открытые (ОАО) (точнее Частные и Публичные, но обо всем по порядку).
ВОТ И ВСЕ, ИМЕННО ЭТО ЗНАЕТ ОБЫЧНЫЙ СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК В УКРАИНЕ. МОЖЕТ, В СИЛУ НЕЗНАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЛЮДИ НЕ ВИДЯТ РАЗНИЦУ МЕЖДУ НИМИ, А, МОЖЕТ, ВИДЯТ, ТОЛЬКО НЕ ПОНИМАЮТ.
29 апреля 2009 года в Закон Украины «О хозяйственных обществах» были внесены существенные изменения, которые коснулись акционерных обществ.
Акционерным обществам поменяли название, и, отныне они именуются как «Публичные акционерные общества» (ранее Открытое Акционерное Общество – ОАО) и «Частные акционерные общества» (ранее Закрытое Акционерные Общество – ЗАО).
Самым внушительным изменениям подверглись «Частные акционерные общества». Главной целью было достижение защиты прав акционеров, чей пакет акций не является контрольным. Также было решено сделать ограничение по максимально допустимому количеству акционеров (до 29 апреля 2009 г. в Закрытых Акционерных Обществах количество участников было не ограничено): теперь их может быть не больше 100 человек.
ВОТ НЕБОЛЬШАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (ПАО):- Акционер может отчуждать свои акции без согласия акционеров или общества.
- Общество может размещать акции публично и в частном порядке.
- Также необходимо пройти процедуру листинга.
- Годовая финансовая отчетность подлежит обязательной проверке независимым аудитором.
- Решения принимаются простым большинством присутствующих на собрании акционеров (кроме вопросов, для решения которых по закону требуется квалифицированное большинство).
- Количество акционеров не ограничено.
ТЕПЕРЬ, ЧТО КАСАЕТСЯ ЧАСТНОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (ЧАО):- Максимальное количество акционеров — 100 человек.
- Общество может осуществлять только частное размещение акций.
- Акции общества не могут быть проданы и куплены на фондовой бирже.
- Общество не обязано раскрывать свою финансовую деятельность на фондовом рынке.
В Частном акционерном обществе есть существенный недостаток: существует такое понятие, как «МИНОРИТАРНЫЙ АКЦИОНЕР» — это акционер, который владеет недостаточным пакетом акций, чтобы принимать решения в обществе. И, поскольку, он не принимает участия в корпоративном управлении, он никак не сможет противостоять акционерам, которые владеют контрольным пакетом акций.
Предположим такую ситуацию: владельцы контрольного пакета акций захотят уменьшить их ценность, а миноритарный акционер ничего не сможет сделать, так как акции продать он не может. В таком случае, миноритарный акционер может немного схитрить, подарив 1 акцию потенциальному покупателю, с последующей продажей оставшихся акций. В результате, миноритарный акционер выходит из состава акционерного общества.
При возникновении в Вашем бизнесе подобных вопросов, наши специалисты по КОРПОРАТИВНОМУ ПРАВУ всегда готовы прийти к Вам на помощь и в кратчайшие сроки предоставить квалифицированную помощь в решении любого вопроса, связанного с корпоративными отношениями.
ЦБ предложил лишить часть компаний статуса публичных
Центробанк предлагает обсудить возможность считать публичными только те компании, акции которых реально торгуются на бирже. Об этом сообщила директор департамента корпоративных отношений ЦБ Елена Курицына.
Сейчас публичность акционерного общества, согласно Гражданскому кодексу, определяется одним из двух условий: акции компании обращаются на бирже либо же они были когда-то размещены среди неопределенного круга лиц по открытой подписке, говорит Курицына. ЦБ хочет обсудить, «стоит ли сделать шаг дальше и пойти по пути цивилизованных правовых систем, когда публичная компания – это компания, акции которой торгуются на бирже», пояснила она (цитата по «Интерфаксу»).
По ее словам, регулятор отмечает большое число квазипубличных компаний, акции которых недоступны для широкого круга лиц. Согласно последним данным ЦБ, из существующих в России 1600 ПАО акции только 220 компаний торгуются на биржах. Более 900 компаний – это общества, которые стали ПАО во время приватизации. Приватизация проводилась таким образом, что акции продавались слишком большому кругу лиц по открытой подписке: предприятие было большое, с большим количеством работников и все они имели право получить по одной акции, стать акционерами, напомнила Курицына. Еще 400 ПАО являются таковыми только потому, что сами себя так назвали, указала она.
Сейчас к ПАО действительно относят и те общества, которые когда-то были приватизированы, – тогда план приватизации приравнивался к проспекту эмиссии, говорит партнер компании Saveliev, Batanov & Рartners Анастасия Савельева. Кроме того, некоторые ПАО сохранили в уставе указание на публичность без проведения каких-то мероприятий с ценными бумагами вообще, добавляет она. Чтобы обществу перестать быть публичным, ему необходимо провести делистинг или попросить ЦБ освободить себя от обязанности раскрывать информацию, если ценные бумаги уже не обращаются.
Подход ЦБ правильный, полагает она: публичное акционерное общество – это общество, которое может разместить ценные бумаги неограниченному кругу лиц, а эта возможность предоставляется биржей, говорит Савельева. А если общество с двумя акционерами заявляет, что имеет публичный статус без цели привлечения новых акционеров, это противоречит самой сути разделения на публичные и непубличные акционерные общества. Огромное количество публичных акционерных обществ сейчас нигде не размещаются, но по духу закона они все еще публичные и формально к ним применяются требования о раскрытии информации, хотя это лишнее, так как такие ПАО потеряли уже свою «публичность», заключает юрист департамента «Правовой и налоговый консалтинг» «КСК групп» Нина Бабинова.
Публичные и непубличные акционерные общества
Публичные и непубличные акционерные общества
Публичные и непубличные акционерные общества
В результате реформы корпоративного права произошли изменения, коснувшиеся хозяйственных обществ и их классификации. Закрытые и открытые акционерные общества за довольно долгий период своего существования стали для многих уже привычными. Но сегодня на смену им ввели такие понятия, как публичные и непубличные акционерные общества.Что такое публичные и непубличные общества
Публичное акционерное общество это общество, у которого ценные бумаги и акции размещены публично на фондовых биржах и открыто обращаются. Ранее такие особенности соответствовали открытому акционерному обществу, но в соответствии с новым законодательством признавать публичным можно не каждое ОАО. Ведь изменения коснулись не только названий обществ, но и их признаков, сущности.Все остальные акционерные общества и общество с ограниченной ответственностью называют непубличными. Можно даже сказать, что ЗАО и вовсе уходит в прошлое как юридическая форма, так как за годы деятельности такая форма хозяйственной деятельности себя не оправдала в связи с тем, что она почти полностью повторяла ООО.
Новые правила вступили в силу с 1 сентября 2014 года. Но сегодня все еще можно увидеть вывести со знакомыми ЗАО и ООО в разных городах страны, так как нормативные документы не предусматривают определенных сроков для смены классификации. А вот новые организации будут регистрироваться уже исключительно как публичное или непубличное акционерное общество.
Особенности публичных и непубличных обществ
Так как изменились не только названия, но и особенности ведения хозяйственной деятельности организаций, не помешает рассмотреть основные изменения:1. Процедура принятия решения на общем собрании акционеров усложняется. Вводится обязательное подтверждение регистратором или нотариусом принятия решений. Помимо этого оговорена необходимость проведения ежегодного аудита.
2. Изменились правила реорганизации и ликвидации. При оформлении правоприемничества или в случае реорганизации компании необходимо закрепить все изменения в передаточном акте. Ликвидация будет невозможна при невыплате долгов кредиторам.
3. В одной организации теперь могут быть несколько директоров, которые работают совместно или независимо друг от друга.
4. За руководителями, которые выступают от имени юридического лица, закреплена материальная ответственность. Это позволяет требовать от руководителя покрытия убытков, которые учредители понесли по его вине. Ранее также существовала возможность возместить убытки с топ-менеджера, но в законодательстве она была прописана не четко, что усложняло процесс.
5. При формировании уставного капитала все учредители согласно новому законодательству должны уплатить до государственной регистрации не менее ¾ частей, а оставшуюся часть можно оплатить на протяжении года после регистрации общества.
6. При внесении не денежных вкладов требуется привлечение независимых оценщиков.
Все нововведения в отношении публичных и непубличных обществ, которые вступили в силу, помогают приблизить гражданское право страны к зарубежному. Специалисты «Ф1 Новая бухгалтерия» профессионально проконсультируют вас по вопросам перехода к публичным и непубличным акционерным обществам по телефону (495) 107-05-45, также вы можете оставить заявку на бухгалтерскую консультацию в разделе контакты или узнать стоимость бухгалтерских услуг онлайн.
Определение акционерного общества
Что такое акционерное общество?
Современная корпорация берет свое начало в акционерном обществе. Акционерное общество — это бизнес, принадлежащий его инвесторам, при этом каждый инвестор владеет долей в зависимости от количества приобретенных акций.
Акционерные компании создаются для того, чтобы финансировать начинания, которые слишком дороги для частных лиц или даже для правительства. Владельцы акционерного общества рассчитывают разделить его прибыль.
Ключевые выводы
- Акционерное общество — это бизнес, находящийся в коллективной собственности акционеров.
- Исторически сложилось так, что акционерное общество не было зарегистрировано, и поэтому его акционеры могли нести неограниченную ответственность по долгам компании.
- В США процесс регистрации ограничивает ответственность акционеров номинальной стоимостью их акций.
Общие сведения об акционерных обществах
Если компания не зарегистрирована, акционеры акционерного общества несут неограниченную ответственность по долгам компании.Юридический процесс регистрации в США уменьшает эту ответственность до номинальной стоимости акций, принадлежащих акционеру. В Великобритании термин «ограниченный» имеет аналогичное значение.
Акции акционерного общества могут передаваться. Если акционерное общество является публичным, его акции торгуются на зарегистрированных фондовых биржах. Акции частного акционерного общества могут передаваться между сторонами, но процесс передачи часто ограничивается соглашением, например, членами семьи.
Исторически сложилось так, что инвесторы в акционерные общества могли иметь неограниченную ответственность, что означало, что личное имущество акционера могло быть арестовано для выплаты долгов в случае краха компании.
Исторически сложилось так, что инвесторы в акционерные общества могли иметь неограниченную ответственность, что означало, что личное имущество акционера могло быть арестовано для погашения долгов компании.
Акционерное общество против публичного общества
Термин акционерное общество фактически является синонимом корпорации, публичной компании или просто компании, за исключением исторической ассоциации с неограниченной ответственностью.То есть современная корпорация — это акционерное общество, созданное с целью ограничения ответственности акционеров.
В каждой стране есть свои законы об акционерных обществах. Как правило, они включают процесс ограничения ответственности.
Краткая история акционерных обществ
Есть сведения об акционерных обществах, образовавшихся в Европе еще в 13 веке. Однако их количество, похоже, увеличилось, начиная с XVI века, когда смелые инвесторы начали размышлять о возможностях, которые можно найти в Новом Свете.
Европейские исследования Северной и Южной Америки в основном финансировались акционерными компаниями. Правительства стремились к новым территориям, но не хотели брать на себя огромные расходы и риски, связанные с этими предприятиями.
Это побудило предпринимателей разработать бизнес-план. Они продавали акции своих предприятий многим инвесторам, чтобы собрать деньги для финансирования путешествий в Новый Свет. Возможность использования ресурсов и развития торговли привлекала многих инвесторов.Другие хотели буквально заявить о своих правах в Новом Свете и основать новые общины, которые были бы свободны от религиозных преследований.
В истории Америки Лондонская компания «Вирджиния» — одна из первых и самых известных акционерных компаний. В 1606 году король Джеймс I подписал королевскую хартию, разрешающую компании исключительные права на создание колонии на территории нынешней Вирджинии. Бизнес-план компании Virginia был амбициозным: от эксплуатации золотых ресурсов региона (их не было) до поиска судоходного маршрута в Китай (они этого не сделали).
После многих трудностей компания успешно основала колонию Джеймстаун в Вирджинии и начала выращивать и экспортировать табак. Однако в 1624 году английский суд приказал компании распустить и преобразовать Вирджинию в королевскую колонию. Инвесторы компании Вирджиния так и не увидели прибыли.
Акционерное общество— Обзор, как это работает, преимущества
Что такое акционерное общество?
Акционерное общество — это бизнес, принадлежащий его инвесторам.Акционеры покупают и продают акции и владеют частью компании. Процент владения основан на количестве акций, которыми владеет каждый человек. Акционеры Акционер Акционером может быть физическое лицо, компания или организация, владеющие акциями данной компании. Акционер должен владеть как минимум одной акцией компании или паевого инвестиционного фонда, чтобы сделать его частичным владельцем. могут покупать и продавать акции и передавать акции друг другу, не подвергая опасности дальнейшее существование компании.
Акционерные общества обычно создаются для обеспечения процветания компании. Если бы участвовало всего несколько акционеров, компания не смогла бы финансировать себя. Но, объединившись вместе, отдельные лица позволяют построить процветающий бизнес, при этом каждый акционер рассчитывает получить прибыль от успеха компании. Каждый участник дает и каждый участник берет.
Резюме:- Акционерные общества — это предприятия, сочетающие структуру корпорации с гибкостью и свободами товарищества / общества с ограниченной ответственностью.
- Акционерные общества созданы в интересах всех акционеров; каждый инвестор владеет частью компании — в соответствии с суммой, которую он вложил — и получает процент от прибыли компании.
- Акционеры получают несколько прав голоса, избирая совет директоров для управления компанией от своего имени, при этом имея право голоса во всех аспектах управления компанией.
Преимущества акционерных обществ
Акционерные общества позволяют формировать прочный бизнес и процветать, когда многие работают вместе.Каждый акционер инвестирует в компанию и может получать прибыль от бизнеса. Каждый акционер владеет частью компании в пределах суммы, которую он инвестировал.
Право собственности дает дополнительные привилегии. Акционеры имеют право голоса во всем, что происходит с акционерным обществом, и им фактически не нужно управлять компанией. Акционеры избирают совет директоров Совет директоров Совет директоров — это группа людей, избранных для представления акционеров. Каждая публичная компания обязана создать совет директоров.управлять компанией от их имени. Вакансии обычно заполняются — через выборы — один раз в год, хотя специфика может быть разной для каждой компании.
Акционеры не только голосуют за совет директоров, но также голосуют за утверждение или отклонение годовых отчетов, бюджетов и порядка ведения счетов. В некоторых случаях конкретных акционеров могут попросить вступить в должность, если роль не заполнена или становится незанятой. Такая практика встречается нечасто, но когда это случается, люди обычно выбираются на основе консенсуса среди тех, кто занимает другие должности, и среди остальных акционеров компании.
Общества с ограниченной ответственностью (ООО)
Сегодняшнее корпоративное право обычно делает акционерные общества синонимом компаний с ограниченной ответственностью (ООО) Общество с ограниченной ответственностью (ООО) Общество с ограниченной ответственностью (ООО) — это бизнес-структура для частных компаний в Соединенные Штаты, который сочетает в себе аспекты партнерства и корп. Что это значит? ООО — частные компании. Они своего рода гибрид; они сочетают в себе сквозное налоговое партнерство со всеми преимуществами корпорации. Корпорация. Корпорация — это юридическое лицо, созданное физическими лицами, акционерами или акционерами с целью получения прибыли.Корпорациям разрешено заключать контракты, предъявлять иски и предъявлять иски, владеть активами, перечислять федеральные налоги и налоги штата и занимать деньги в финансовых учреждениях.
Лучшая часть LLC — это то, что она невероятно гибкая и выгодна для всех участников . Каждая сторона, участвующая в компании (каждый акционер), несет ответственность по долгам компании, но только в размере суммы, которую они инвестировали в организацию. Это согласуется с идеей, обсужденной выше, — что каждый акционер владеет и несет ответственность за процент акций, которые он держит в акционерном обществе.
Дополнительные ресурсы
CFI предлагает сертификацию по финансовому моделированию и оценке (FMVA) ™ FMVA®. Присоединяйтесь к 850 000+ студентов, которые работают в таких компаниях, как Amazon, JP Morgan и программа сертификации Ferrari, для тех, кто хочет сделать карьеру в будущем уровень. Чтобы продолжить обучение и продвигаться по карьерной лестнице, вам будут полезны следующие ресурсы CFI:
- Management Buyout (MBO) Management Buyout (MBO) Управленческий выкуп (MBO) — это транзакция корпоративных финансов, в ходе которой команда менеджеров операционной компании приобретает бизнес путем заимствования денег
- Доля меньшинства Доля меньшинства Доля меньшинства означает наличие доли в компании, составляющей менее 50% от общего числа акций с точки зрения прав голоса.По сути, миноритарные инвесторы не осуществляют контроль над компанией посредством голосования, что не дает им возможности влиять на общий процесс принятия решений.
- Акционеры Акционерный капитал Акционерный капитал Акционерный капитал (также известный как Акционерный капитал) — это счет на балансе компании, который состоит из уставного капитала плюс
- Типы бизнеса Типы бизнеса При создании компании можно выбрать четыре основных типа бизнеса: индивидуальное предпринимательство, товарищества, общества с ограниченной ответственностью и корпорации.
Акционерное общество — Определение
Назад к : ПРЕДПРИЯТИЯ, КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И СОБСТВЕННОСТЬ
Определение акционерного общества
Акционерное общество — это еще один способ обозначения корпорации. Таким образом, эта фраза больше не используется в США. В действительности акционерное общество — это компания любого типа, которая совместно принадлежит инвесторам или акционерам, владеющим ее акциями. В современном мире количество акционерных обществ превышает количество индивидуальных предпринимателей или товариществ, которые не имеют акций.Вот несколько важных моментов, на которые следует обратить внимание об акционерном обществе:
- Компания, принадлежащая всем акционерам компании, является акционерным обществом.
- Право собственности зависит от доли принадлежащих им акций компании.
- Вначале акционеры акционерных обществ несут неограниченную ответственность, поскольку компании не зарегистрированы.
- В значительной степени современные акционерные общества являются инкорпорированными, следовательно, акционеры несут ограниченную ответственность.
Еще немного о том, что такое акционерное общество
Прибыли и убытки акционерного общества распределяются между его владельцами в соответствии с долей акций компании, которыми они владеют. Типичное акционерное общество — это такое акционерное общество, в котором его акционеры несут неограниченную ответственность по долгам компании. Неограниченная ответственность означает, что если компания имеет серьезную задолженность, личная собственность, принадлежащая акционерам, может быть продана для выплаты долга. Единственным исключением из неограниченной ответственности является учреждение акционерного общества.Акционеры могут продать свои акции или передать их в любое время, это не представляет угрозы для компании. В то время как акционеры публичных акционерных обществ торговали своими акциями на публичных биржах, акционеры частных компаний переходили между сторонами. Акционерное общество впервые возникло в Европе в первые века, оно было развито в 13 веке, но стало заметным в 16 веке. Эта разработка избавила основателей крупных компаний от бремени поиска огромного капитала для открытия своего дела.Используя метод акционерного общества, инвесторы могут финансировать развитие компании в обмен на акции компании. Это, в свою очередь, означает, что они участвуют в собственности компании, следовательно, компания принадлежит не основателю, а всем акционерам. Одной из самых известных ранних акционерных компаний была Лондонская компания Virginia Company, которая была образована в 1606 году. После этого в Европе и за ее пределами возникло несколько других акционерных компаний.
Акционерное общество Versus Public Company
Акционерное общество присутствует во всех странах мира, как это принято во всем мире, правила этих компаний основаны на законах, принятых каждой страной.В большинстве стран акционерные общества создаются для минимизации ответственности акционеров компании. Большинство публичных компаний являются акционерными обществами, то есть их акции принадлежат акционерам, которые совместно владеют компанией. В настоящее время акционерное общество также называется публичной компанией или корпорацией.
Референции на
Акционерное обществоБыла ли эта статья полезной?
Требование публичного акционерного общества о раскрытии информации — Правовые изменения
А.ОБЩИЕ
Для предоставления точной информации инвесторам, работающим в Турции, публичное раскрытие необходимой информации имеет большое значение для продолжения функционирования рынка капитала в справедливой и конкурентной среде. Таким образом, процедуры и принципы публичного раскрытия информации о публичных акционерных компаниях подробно регулируются как в статье 460 Торгового кодекса Турции № 6102 («TCC»), так и в статье 15 Закона Турции о рынках капитала №6361 («CML»).
Хотя нет определения принципа публичного раскрытия информации в соответствии с TCC и CML, можно сказать, что законодатель не ограничивает этот принцип и прокладывает путь для адаптации этого принципа к изменениям. [1]
Б. НАЗНАЧЕНИЕ
Принцип публичного раскрытия информации направлен на защиту как мелких инвесторов, торгующих ценными бумагами, так и на обеспечение справедливого порядка на рынке с доступом к равной информации для мелких инвесторов.Таким образом, надежность рынка будет повышена, и информация, которая не может быть получена мелким инвестором, будет предоставлена, и все типы инвесторов на рынке смогут сделать надежную оценку в рамках представленной информации. В этом контексте инвесторы должны оценивать публичное партнерство и принимать свои решения в соответствии с этой оценкой, а инвесторы должны формировать свои инвестиционные решения в соответствии с полученной информацией.Например, в результате решений, принимаемых акционерным обществом, инвестор, который считает, что его вложение может повлиять на будущее корпорации, сможет распорядиться своей долей в корпорации через фондовую биржу и к инструментам рынка капитала. Эта ситуация имеет большое значение с точки зрения завоевания доверия финансовых учреждений путем публичного раскрытия информации об инвесторах, работающих в таких секторах, как фармацевтика и автомобилестроение, где финансирование требуется из-за инноваций и НИОКР.[2]
C. ПРИНЦИП ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПРАВО АКЦИОНЕРОВ ЗАПРОСОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ В СФЕРЕ TCC
Право на информацию и проверку акционеров; индивидуальный, приобретенный и независимый характер, обычно дополняющий или утверждающий друг друга. [3] Даже если право на информацию и проверку осуществляется, его нельзя отменить или ограничить уставом или решением, принятым органом компании в соответствии со статьей 437 TCC.В соответствии со статьей 447 TCC, решения общего собрания недействительны, если они ограничивают право акционера на информацию, инспектирование и контроль сверх установленной законом степени. В рамках данного права акционеры могут запрашивать информацию и проверку по следующим вопросам;
- Финансовая отчетность и консолидированная финансовая отчетность,
- Годовой отчет правления
- Отчет о прибылях и убытках и бухгалтерский баланс,
- Аудиторские отчеты,
- Предложение о распределении прибыли правления,
- Действия предприятия, методика и результаты проверки,
- Коммерческие книги и сообщения компании.
Кроме того, за предыдущий финансовый год правление должно подготовить и представить общему собранию финансовую отчетность, предусмотренную Стандартами бухгалтерского учета Турции, приложения к ним и годовой отчет о деятельности в течение 3 (трех) месяцев финансового года. после отчетной даты. [4] Подготовленные и представленные финансовые отчеты, консолидированные финансовые отчеты, годовой отчет о деятельности совета директоров, отчеты о собственном капитале, приложения, аудиторские отчеты и предложение совета директоров о распределении прибыли должны быть доступны для информации и проверки акционерам в штаб-квартире и филиалы компании не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до общего собрания.Акционеры также могут получить копию отчета о прибылях и убытках и бухгалтерский баланс в результате права на проверку.
Кроме того, эти отчеты должны оставаться открытыми в течение одного года, чтобы акционеры могли получить информацию в результате их собственной проверки в головном офисе и филиалах. Помимо права на информацию о корпоративных действиях, акционеры также могут получить информацию от совета директоров о порядке и результатах аудита.
В этом направлении это не означает, что аудитор, который не работает в компании и назначен внешним аудитором, не обязан предоставлять информацию. В соответствии с этим правилом совет директоров и аудиторы обязаны тщательно проинформировать акционеров в соответствии с принципами подотчетности, правдивости и честности. Важно отметить, что если кто-либо из акционеров был проинформирован о каком-либо вопросе, кроме общего собрания, по запросу такая же информация должна быть предоставлена другим акционерам в том же объеме и с той же детализацией, даже если она не включена в повестку дня. в соответствии с принципом равного обращения.Право на информацию и проверку включает право проверки коммерческих книг и сообщений компании. [5] В этом случае, если акционер делает запрос на общем собрании относительно своего запроса о проверке коммерческих книг и сообщений компании, это должно составлять исключение из принципа подчиненности.
Тем не менее, в любом случае требуется разрешение общего собрания, чтобы право на информацию было преобразовано в право на проверку.После одобрения Генеральной Ассамблеей проверка коммерческих книг и коммуникаций компании экспертом также считается одобренной. Хотя право на информацию было определено как приобретенное акционерами, требуются определенные ограничения, если такое право существует как коммерческая тайна или интересы компании, которые необходимо защищать. Таким образом, если информация, запрошенная акционерами, находится в пределах коммерческой тайны, она будет оценена в рамках ограничения, если есть какая-либо информация, которую компании-конкуренты не знают, не нужно изучать и которая может использоваться для потери компании.Однако эти ограничения не могут быть ограничены без утверждения, что только компания или коммерческая тайна или другие интересы компании, которые должны быть защищены, могут быть скомпрометированы. Право на информацию может быть ограничено только путем объяснения и обоснования того, «почему коммерческая тайна и интересы представляют опасность для компании» [6].
Если акционер не смог получить информацию, так как его запрос об информации или проверке остался без ответа, отклонен или несправедливо отложен, он может обратиться в коммерческий суд по месту нахождения компании в течение 10 (десяти) дней после отказа или, при других обстоятельствах. , в разумные сроки.На практике в результате преобразования компаний в единую корпорацию и выхода на открытый рынок объем требований о раскрытии информации расширился, а объем права акционеров на информацию сузился.
Наряду с принципом публичного раскрытия информации, раскрытие какой-либо информации, которую хочет получить акционер, невозможно. В этом контексте информация, которая связана только с интересами акционера и не входит в объем публичного раскрытия, приобретается акционером под именем права на информацию и права на проверку.
Таким образом, право на информацию, изложенное в Статье 437 TCC, и принцип публичного раскрытия аналогичны. Как право на информацию, так и принцип публичного раскрытия информации предоставляют акционеру информацию о деятельности, функционировании и экономическом статусе партнерства. Однако вместо обеспечения потока информации акционерам принцип публичного раскрытия информации обеспечивает поток информации группе текущих и потенциальных акционеров, сотрудников и правительства.
Существуют также некоторые различия между принципом публичного раскрытия информации и правом на информацию с точки зрения интересов, которые оно призвано защищать. Например, принцип публичного раскрытия информации направлен на защиту будущих акционеров от мошенничества и злонамеренных намерений, сохраняя при этом интересы текущего акционера, обеспечивая баланс интересов в партнерстве и, таким образом, защищая миноритарных акционеров. [7]
D. ПОСТОЯННОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ОБЪЕМЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫХ КОМПАНИЙ
С Коммюнике о поправках к Коммюнике о принципах финансовой отчетности на рынке капитала (II-14.1.a) («Коммюнике»), которое было опубликовано в Официальном вестнике от 03.02.2017 под номером 29968, были введены определенные критерии в отношении раскрытия финансовой отчетности и отчетов компаний. Согласно Коммюнике, годовая финансовая отчетность и отчеты Компании, годовые отчеты о деятельности и аудиторские отчеты Совета директоров публикуются Компанией как на Платформе публичного раскрытия информации («PDP»), так и на собственном веб-сайте Компании. В соответствии со Статьей 5 Коммюнике, годовая финансовая отчетность должна составляться компаниями на основании TAS / TFSR, выпущенного Управлением по общественному надзору, бухгалтерскому учету и стандартам аудита («POAASA»).Кроме того, статья 64 ККТ предусматривает подготовку годовой финансовой отчетности. В этом контексте в публичных акционерных обществах было возложено обязательство как по подготовке финансовой отчетности в соответствии с TAS, так и по составлению коммерческих бухгалтерских книг и записей в соответствии с TCC.
Составление финансовой отчетности в группе компаний
Консолидированная финансовая отчетность описана в статье 4 коммюнике о стандартах финансовой отчетности Турции. Согласно этой статье, если материнская компания является дочерней компанией другой материнской компании, нет необходимости готовить консолидированную финансовую отчетность.Кроме того, требуется подготовка консолидированной финансовой отчетности материнских компаний, индивидуальной финансовой отчетности.
Годовая и промежуточная финансовая отчетность:
Поскольку информация, подлежащая раскрытию в годовом финансовом отчете, должна относиться к предыдущему периоду, для получения более актуальной информации инвесторам требуется промежуточный финансовый отчет. В соответствии со статьей 7 Коммюнике промежуточные финансовые отчеты обязаны выпускать промежуточные финансовые отчеты по инструментам рынка капитала, выпущенным на фондовой бирже, инвестиционным компаниям, компаниям по управлению портфелем, учреждениям ипотечного финансирования и лизинговым компаниям.
Годовой и промежуточный отчеты о деятельности Совета директоров:
В соответствии со Статьей 8 Коммюнике, пределы полномочий членов совета директоров и высшего руководства, срок полномочий, коллективные переговоры, права и льготы, предоставляемые персоналу и работникам, секторы, в которых компания осуществляет свою деятельность, продажи суммы, общие объяснения цен, показателей производительности и причин значительных изменений в них по сравнению с предыдущими годами, стимулы, изменения в уставе за период, отчеты о соответствии, обязательная информация, которая должна быть предоставлена акционерам, и другие вопросы, которые не включены в финансовую отчетность, но должны быть включены в отчет.
Совет директоров, который готовит годовой отчет о деятельности, составляет промежуточный отчет о деятельности за 3-месячные промежуточные периоды. Если финансовая информация, раскрываемая в промежуточном отчете, является коммерческой тайной, такая информация не включается в отчет. Однако, как только коммерческая тайна исчезнет, эта информация должна быть включена в отчет.
Аудиторские заключения:
Компании, котирующиеся на фондовой бирже, должны раскрывать аудиторские отчеты вместе с финансовыми отчетами для общественности.В соответствии со статьей 394 ККТ, предприятия, паевые инвестиционные фонды и фонды финансирования активов, определенные решением Совета министров, обязаны подвергать свои годовые финансовые отчеты независимому аудиту. Компании, которые не торгуются на фондовой бирже, но котируются на CML, подлежат независимому аудиту. Для проведения аудита листинговых компаний общие активы: 15 000 000 (пятнадцать миллионов) турецких лир, годовая чистая выручка от продаж в размере 29 000 000 (двадцать двадцать миллионов) турецких лир и количество сотрудников в 50 (пятьдесят) должны превышать как минимум два критерия. .
В соответствии со статьей 9 коммюнике организация и ее члены совета директоров несут ответственность за подготовку и точность таблиц и отчетов, описанных выше. Заявления об ответственности членов совета директоров и генерального директора или менеджеров раскрываются общественности вместе с годовым и промежуточным отчетами о деятельности. Предприятие, чьи инструменты рынка капитала торгуются на фондовом рынке или на других рынках, обязано раскрыть вышеупомянутые отчеты общественности в течение 60 (шестидесяти) дней после окончания отчетных периодов и общественности в течение 70 (семидесяти). дни, когда нет обязательств по подготовке финансовой отчетности.
Не посещать эти предприятия обязаны раскрывать общественности свои годовые финансовые отчеты за три недели до даты общего собрания и в любом случае до конца третьего месяца после окончания соответствующего отчетного периода.
В течение этого периода отчеты отправляются предприятиями в PDP. После обнародования финансовых отчетов компании публикуют отчеты на своих веб-сайтах и хранят отчеты на веб-сайтах в течение 5 лет.
E. ОБЩЕСТВЕННОЕ РАСКРЫТИЕ ОСОБЫХ СИТУАЦИЙ
Что касается раскрытия информации о существенных событиях для общественности, CML проводил различие между компаниями, чьи акции торгуются и не торгуются. Фактически, в соответствии со статьей 2 Коммюнике об особых ситуациях (II-15.1) («CSS») Компания была обязана публично раскрывать свои особые обстоятельства публично торгуемым компаниям, чьи акции торгуются на фондовой бирже. . Согласно статье 16 CML, компании, акции которых торгуются на фондовой бирже, и акционерные общества, количество акционеров которых превышает 500 (пятьсот), считаются публичными компаниями.
Информация, подлежащая раскрытию общественности, должна быть инсайдерской. Согласно статье 4 УК, инсайдерская информация определяется как информация, которая может повлиять на стоимость, цену или инвестиционные решения инструментов рынка капитала, но еще не раскрываемая для общественности.
В то же время эта информация должна быть конкретной и точной. [8] В этом контексте требуется, чтобы влияние инвесторов на инвестиционные решения было достаточно конкретным, чтобы его можно было оценить.[9] В противном случае неопределенность информации, полученной инвесторами, повлияет на их инвестиционные решения и ослабит доверие к рынку капитала. Еще один критерий — неразглашение инсайдерской информации общественности. Информация, раскрываемая общественности, теряет качество инсайдерской информации и становится той информацией, которую инвестор учитывает при принятии инвестиционного решения. Чтобы инсайдерская информация была раскрыта общественности в нашей стране, она должна быть опубликована в PDP.Партнерства не избавляются от этих обязательств, заявляя, что они раскрыли информацию общественности посредством пресс-релиза или своих собственных веб-сайтов за пределами PDP.
Например, товарищество, работающее в промышленном секторе, обязано немедленно проинформировать PDP об этом особом событии после того, как оно выиграет тендер. Пресс-релиз генерального директора компании по этому поводу не означает, что информация раскрывается общественности. Другим важным элементом инсайдерской информации является то, что раскрытие информации общественности, как ожидается, повлияет на инвестиционное решение разумного инвестора и может повлиять на стоимость инструмента рынка капитала.
В турецком законодательстве нет четкого критерия ценового эффекта, и он оценивается в каждом конкретном случае. Например, тот факт, что у горнодобывающей компании есть новое месторождение полезных ископаемых или что компания входит в состав другой компании, рассматривается как информация, которая может повлиять на цену. Что касается обязательства по раскрытию информации, изменения, которые напрямую влияют на деятельность компании, финансовую структуру, основные финансовые активы, такие как финансовые активы, и ущерб, нанесенный активам компании в результате стихийных бедствий, должны быть раскрыты общественности.
Если иное не оговорено в CSS, раскрытие информации о существенных событиях должно быть объявлено Платформе публичного раскрытия информации не позднее 3 (третьего) рабочего дня, следующего за датой возникновения ситуации. В соответствии со статьей 24 УК РФ эмитенты обязаны объявлять инсайдерскую информацию, раскрытую общественности на своем веб-сайте, не позднее, чем в течение рабочего дня после публичного раскрытия, и хранить эту информацию на своем веб-сайте в течение 5 лет. В соответствии со статьей 5 CSS, решение совета директоров относительно даты, места и повестки дня общего собрания, решение совета директоров или общего собрания относительно распределения прибыли, осуществления права о приобретении новых акций, а решения совета директоров об увеличении капитала оглашаются общественности.
F. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПУБЛИЧНОЕ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
Ответственность, вытекающая из неверной, вводящей в заблуждение или неполной информации в публично раскрывающих документах, является деликтной ответственностью. По этой причине необходимо определить элементы деликта, которые регулируются статьей 49 Обязательственного кодекса Турции («TCO»).
Этот убыток должен возникать в активах инвесторов. Кроме того, в соответствии с пунктом 5 статьи 32 УПК должна существовать причинно-следственная связь между раскрытием незаконной информации общественности и решением инвестора.
В соответствии со статьей 112 CML было установлено, что лица, выпускающие финансовую отчетность и отчеты без отражения, и члены совета директоров совершили преступление в виде подделки специального документа в соответствии со статьей 207 Уголовного кодекса Турции. Закон («TCL»). Кроме того, регулируется, что лица, мешающие Совету по рынкам капитала выполнять свои обязанности, будут наказаны от 6 месяцев до 2 лет в соответствии со статьей 111 CML.
г.ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В соответствии с принципом публичного раскрытия информации, публично торгуемые компании, чьи акции торгуются на фондовой бирже, раскрывали общую и частную информацию для общественности, тем самым защищая мелких инвесторов, торгующих на рынке ценных бумаг, и принося небольшие сбережения. владельцев в экономике с равной информацией.
Благодаря обязательству публичного раскрытия информации рынок капитала должен быть надежным, равным и справедливым. Инвестор, который считает, что финансовая отчетность компаний и публичное раскрытие особых обстоятельств может повлиять на будущее его инвестиций, может продать свою долю в компании через фондовую биржу и обратиться к инструментам рынка капитала.
[1] Ихтияр, Мустафа, стр. 95.
[2] Феррелл, Аллен, Дело об обязательном раскрытии информации при регулировании ценных бумаг во всем мире, Серия дискуссионных документов Гарварда Джона М. Олина, дискуссионный документ № 492, Юридическая школа Хардварда, 09/2004, стр. 13 и далее.
[3] Долу, Мурат, стр. 62, сл. Кая, Арслан, стр.72, лл. Порой, Текиналп, Чамоглу, стр. 648, сл. Недействительность решения совета директоров в сфере защиты прав акционеров, Анкара 2015, стр. 179.
[4] Статья 514 Торгового кодекса Турции № 6102.
[5] Pulaşlı, Hasan, Caution, P. 1484 ff.
[6] Pulaşlı, Hasan, Caution, P. 1496 ff., Dolu, Murat, P. 124 ff.
[7] Кая, Арслан, стр. 31.
[8] Хансен, Йеспер Лау, Скажите, когда: когда эмитент должен раскрывать инсайдерскую информацию? 19.09.2016, Рабочий документ по законодательству стран Северной Европы и Европы № 16-03; Научный доклад юридического факультета Копенгагенского университета №: 2016-28.
[9] CSS P. 4
Больше от KILINÇ LAW & CONSULTING
Отличия ООО и ЗАО
Общества с ограниченной ответственностью ( LLC ) называются организациями с корпоративной структурой, участники (акционеры) которых не могут нести личную ответственность по долгам или обязательствам компании, что означает, что риску подвержены только активы самого бизнеса.По этой причине этот тип компании считается «компанией с ограниченной ответственностью», в то время как сочетание характеристик корпорации и партнерства как характеристика с ограниченной ответственностью аналогична таковой для корпорации, а доступность сквозного налогообложения для членов является отличительной чертой. партнерских отношений. ООО как жизнеспособный вариант, когда человек желает создать торговую компанию или малый бизнес на местном или международном уровне в определенных пределах.
Суть акционерного общества
В случае акционерных обществ ( АО ) акционеры таких хозяйственных обществ несут неограниченную ответственность по долгам своих обществ.Это означает, что акционеры акционерного общества имеют ограниченную ответственность или ответственность, ограниченную гарантией или акциями. Обычно акции АО могут передаваться и торговаться на юридической бирже между частными сторонами (частное АО) или публично (публичное АО). Акционерное общество может привлечь большой капитал путем выпуска своих акций. Обычно акционерные общества создаются с целью ведения крупномасштабного бизнеса одним или несколькими лицами. Он представлен Правлением, состоящим как минимум из одного человека, а также может быть представлен доверенным лицом.
Различия между ООО и АО
ООО и ООО — два наиболее распространенных типа компаний в настоящее время. Между этими двумя формами юридических лиц есть некоторые существенные различия.
АО выпускает акции и облигации на каждую покупку акций, которые могут быть размещены публично, в отличие от ООО, которое не выпускает акции или облигации. В рамках акционерного общества передача акций может осуществляться по соглашению сторон, в случае с ООО они могут быть переданы по соглашению, заверенному нотариусом, при условии, что такое соглашение заключено с согласия 75% акционеров, которые представляют 75% капитала.Что касается ООО, то капитал делится поровну, однако для АО капитал делится поровну.
Сфера деятельности компаний также может отличаться. ООО не работает в таких сферах бизнеса, как банковское дело и страхование, а также в других областях, которые определены конкретными законами, в отличие от АО, которое может работать в любой сфере. По этой причине финансовые учреждения считают структуру АО более авторитетной и влиятельной. Еще одно формальное различие между АО и ООО заключается в том, что первое может быть зарегистрировано на неопределенный срок, в отличие от второго, которое может быть зарегистрировано только на срок 99 лет.Что касается АО, минимальное количество акционеров — 5, и нет определения, связанного с максимальным количеством акционеров. Напротив, минимальное количество акционеров для ООО — 2, а максимальное — 50.
Однако у этих двух типов компаний есть нечто общее. Между АО и ООО есть несколько общих черт. Оба могут быть зарегистрированы путем подачи устава в Государственный реестр. Оба могут принадлежать иностранцам и иметь иностранных акционеров. В обоих случаях ответственность акционеров ограничивается их взносами.Оба требуют, чтобы по крайней мере один инвестор выступал как физическое или юридическое лицо. Инвестор также может быть резидентом или нерезидентом. Годовая отчетность, состоящая из баланса, отчетов о прибылях и убытках и годового отчета, должна быть утверждена акционерами в течение 6 месяцев после закрытия финансового года.
Если вам нужна консультация по поводу создания ООО или АО — свяжитесь с нами сейчас.
Корпоративные документыОснование компанииОбщество с ограниченной ответственностьюОбщество с ограниченной ответственностьюАкционерное общество — корпорация, товарищество, партнеры и акционеры
Ассоциация, занимающаяся коммерческой деятельностью с целью получения прибыли, при этом права собственности представлены акциями.
Акционерное общество финансируется за счет капитала, инвестированного участниками или акционерами, которые получают передаваемые акции или акции. Он находится под контролем некоторых избранных менеджеров, называемых директорами.
Акционерное общество — это форма партнерства, обладающая элементом личной ответственности, при которой каждый участник несет финансовую ответственность за действия компании. Это не юридическое лицо, отдельное от акционеров.
Акционерное общество отличается от товарищества тем, что оно состоит из нескольких лиц, объединенных общим доверием.Партнеры не вправе уходить из фирмы или заменять их другими лицами без предварительного согласия всех партнеров. Смерть партнера приводит к роспуску фирмы.
Напротив, акционерное общество состоит из большого числа акционеров, которые не знакомы друг с другом. Изменение членства или передача акций не влияет на дальнейшее существование компании, и смерть акционера не приводит к ее роспуску. В отличие от партнеров в партнерстве, акционер акционерного общества не имеет агентских отношений с компанией или любым из ее участников.
Акционерное общество похоже на корпорацию тем, что оба характеризуются бессрочным правопреемством, когда члену разрешается свободно передавать акции и вводить незнакомца в
. Обеспокоенные инвесторы ждут новостей о компании South Sea Company, акционерной компании, образованной в Лондоне в 1711 году. Акционерные компании — это форма партнерства, в которой каждый член или акционер несет финансовую ответственность за действия компании.
БИБЛИОТЕКА КОНГРЕССА
членства.Передача не влияет на продолжение существования организации, поскольку и акционерное общество, и корпорация действуют через центральное руководство, совет директоров, попечителей или управляющих. Отдельные акционеры не имеют права действовать от имени компании или ее участников.
Акционерное общество отличается от корпорации в некоторых отношениях. Корпорация существует на основании государственного устава, а акционерное общество создается по соглашению между участниками. Существование акционерного общества основано на праве отдельных лиц заключать договоры друг с другом и, в отличие от корпорации, не требует предоставления полномочий от государства для организации.
Хотя члены корпорации обычно не несут ответственности по долгам корпорации, члены акционерного общества несут ответственность как партнеры.
В судебном иске корпорация подает в суд и предъявляет иск от своего корпоративного имени, но акционерное общество предъявляет иск и защищает от имени назначенного должностного лица.
Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) против Miccros Group Ltd и др.
ВОСТОЧНЫЙ КАРИБСКИЙ СУД
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА
ВЕРХНИЙ СУД 9005 )
Номер претензии: BVIHC (COM) 2018/0067
МЕЖДУ:
ВТБ БАНК (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 980500064
[1] MICCROS GROUP LTD
[2] TAURUS LTD
Ответчики
Приняли письменные решения на бумаге:
Mr.Тим Пенни, королевский адвокат и г-н Брайан Лейси из Ogier от истца
Г-н Дэвид Лорд, королевский адвокат, г-н Себастьян Кокелаар и г-жа Сара-Джейн Нок из Withers BVI от имени второго ответчика
Первый ответчик не представил никаких заявлений
__________________________________
2020 4 июня
___________________________________
ПРИГЛАШЕНИЕ ПО РАСХОДАМ
[1] JACK, J [Ag.] : После передачи моего решения от 23 rd января 2020 года, в котором я отказался продлить временное управление единой акцией Miccros Group Ltd, между сторонами велись обширные дискуссии относительно последующего приказа, который я должен сделать.В результате был составлен подробный согласованный порядок, в котором содержалось множество подробных выступлений и обязательств. Он занимал шесть страниц. Я утвердил его 28 -го апреля 2020 года.
[2] Одно из условий заказа было:
«4. Все вопросы, связанные с затратами и вызванные Временным распоряжением о производстве (включая ходатайство о промежуточном платеже), должны решаться Судом на бумаге с применением следующих указаний:
4.1 Стороны должны представить и представить основные аргументы по этим вопросам до 8 мая 2020 года.
4.2 Стороны должны представить все основательные аргументы по этим вопросам до 15 мая 2020 года ».
Промежуточное платежное приложение — это приложение, поданное Taurus 15 -го апреля 2020 года с просьбой о выплате в счет причитающихся ему затрат.
[3] Незадолго до того, как согласиться сделать это распоряжение, я сделал следующее наблюдение в моем третьем решении по делу Pacific Fertility Institutes Holding Co Ltd против Pacific Fertility Institutes Holding (HK) Co Ltd : [1]
«[3] Это третье решение касается затрат и в оценке затрат, которая была предметом второго решения.Предыстория второго приговора такова. Стороны посчитали, что определение затрат на бумаге может сэкономить расходы, и согласились, что подробную оценку затрат заявителя на основную заявку следует рассматривать на бумаге. Я согласился на эту совместную просьбу. Например, совсем недавно в Группе пользователей коммерческих судов обсуждался вопрос о том, можно ли сэкономить на расходах за счет проведения подробных оценок на бумаге.
[4] Факты этого дела показывают, что бумажные определения затрат не сокращают затраты.Вместо этого затраты значительно увеличиваются ».
[4] Этот вывод подтверждается текущим делом, в котором то, что обычно является предметом довольно коротких устных представлений, было заменено существенными скелетными аргументами с существенными связками. Тем не менее, я согласился с формой представленного проекта постановления, учитывая очевидные трудности, с которыми стороны вообще столкнулись при его согласовании, и тот факт, что третье решение по делу Pacific Fertility было только недавно размещено на веб-сайте судов ЕС. .Однако важно, чтобы письменное определение затрат не превратилось в схему оказания помощи юристам на открытом воздухе. Тортола находится очень далеко от Спинхемленда в Беркшире.
Проблемы и закон
[5] Есть два вопроса, требующих определения: какой порядок я должен сделать в отношении затрат, связанных с заявлением истца о назначении временных справедливых управляющих? И какое, если таковое имеется, платежное поручение мне оформить и на каких условиях? Я буду использовать те же сокращенные формы имен, что и в основном суждении.
[6] Соответствующие правила гражданского судопроизводства следующие:
«64.6 (1) Если суд, включая Апелляционный суд, решает вынести постановление о расходах на любое разбирательство, общее правило состоит в том, что он должен постановить проигравшая сторона должна оплатить расходы успешной стороны.
(2) Суд может, однако, обязать победившую сторону оплатить все или часть затрат проигравшей стороне или может не отдавать распоряжения в отношении затрат.
…
(5) При принятии решения о том, кто должен нести расходы, суд должен учитывать все обстоятельства.
(6) В частности, он должен учитывать —
(a) поведение сторон как до, так и во время разбирательства;
(b) способ, которым сторона преследовала —
(i) конкретное обвинение;
(ii) отдельная проблема; или
(iii) дело;
(c) добилась ли сторона успеха по определенным вопросам, даже если сторона не добилась успеха во всем разбирательстве;
(d) было ли разумно для стороны —
(i) выдвигать конкретное обвинение; и / или
(ii) поднимать конкретный вопрос; и
(e) направил ли истец разумное уведомление о намерении предъявить претензию
…
69B.11 (1) Правило 65.11 (1) не применяется в коммерческих вопросах.
(2) После вынесения решения по обычному заявлению суд определит либо немедленно, либо на слушании, назначенном для этой цели,
(a), какая сторона (если таковая имеется) должна оплатить расходы другой стороне; и
(b) какова в принципе (с учетом положений правила 64.6 и любых других вопросов, которые, как представляется суду, имеют значение при всех обстоятельствах) расходы стороны, которая должна быть оплачена («получающая сторона» ) оплачиваются плательщиком.
…
(4) Если рассмотрение заявления заняло время суда в течение одного дня слушания или менее, суд немедленно оценит размер таких расходов после вынесения своего определения в соответствии с параграфом (2). В других случаях суд может назначить слушание для оценки, которое будет проводиться судьей хозяйственного суда, или может распорядиться, чтобы сумма была оценена капитаном (или другим должностным лицом суда, которому время от времени может быть поручено делая такую оценку).
(5) Если после слушания обычного ходатайства суд предписывает одной стороне оплатить расходы другой стороне, эти расходы должны быть оплачены в течение 14 дней с момента вынесения постановления или окончательного определения, если суд не распорядится об ином. любой оценки, в зависимости от обстоятельств ».
Первый вопрос
[7] Перехожу к первому вопросу. Заявление Тельцов простое: они выиграли заявку, поэтому они должны получить расходы. ВТБ говорит, что мне следует подойти более тонко, глядя на конкретные вопросы.Они признают, что Телец — успешная партия. Однако они говорят, что выиграли по разным важным делам. В соответствии с CPR 64.6 (5) и (6) и особенно CPR 64.6 (6) (c), соответствующий порядок не должен быть порядком затрат, потому что уравновешивание вопросов, по которым выиграл ВТБ, и вопросов, по которым выиграл Taurus, по сути стороны выходят равномерно. В качестве альтернативы, затраты на временную заявку на конкурсное рассмотрение должны быть затратами в случае.
[8] Моя отправная точка — Тельцы — успешная сторона в приложении.Напоминаю себе, что основное суждение могло остановиться на пункте [10]. В этот момент я пришел к выводу, что процедура конкурсного отбора по сути является неправильной. ВТБ должен был подать заявку на временное взимание платы с ограниченным запретом на замораживание, чтобы предотвратить вмешательство в работу администрации Пайквилля.
[9] Фактически, я не оставил этот вопрос там, учитывая подробные аргументы, которые я услышал, и в случае подачи апелляции. Тем не менее, период с 30 -го мая 2018 года, когда Wallbank J назначил временных приемников, до 23 -го января 2020 года, когда я выполнил приказ, был почти полностью потрачен впустую.Точно так же расходы, понесенные в тот период, были в значительной степени потрачены впустую.
[10] В отношении вопросов, ВТБ утверждает, что они выиграли по вопросам обоснованности аргументированного дела, риска несостоятельности и допустимости английских судебных решений. Это правда, но не до сути причины их проигрыша. Я не был привлечен к какой-либо судебной практике по тесту, который будет применяться при выдаче предварительного постановления о взимании платы. CPR 48.3 (2) (d) просто требует доказательства кредитора судебного решения, чтобы «заявить, что в меру информации и убеждений депонента должник имеет бенефициарное право на акции или личное имущество, в зависимости от обстоятельств.Это низкий тест, безусловно, намного ниже, чем «хороший аргументированный случай».
[11] Это правда, что Суд имеет право по своему усмотрению выносить ли временное постановление о взимании платы, но это решение суда. Существует три основных основания для отказа: (а) предоставление судебного приказа нанесет ущерб другим кредиторам должника по судебному решению; (b) небольшая сумма судебного решения делает вынесение судебного постановления жестким; и (c) заявка явно неверно истолкована, поскольку должник по судебному решению не имеет законного или равноправного титула на актив, в отношении которого испрашивается поручение.Эта последняя категория будет редкостью. Суд, как правило, имеет мало информации о праве собственности на активы, и CPR 48.3 (2) (d) не требует, чтобы кредитор по судебному решению представлял доказательства права собственности. Время, когда будет решен вопрос о праве собственности, — это когда кредитор по судебному решению стремится сделать предварительное постановление о взимании платы окончательным.
[12] Поскольку Суд принимает решение о выдаче предварительного судебного постановления о предъявлении обвинения на основании информации и убеждений должника по судебному решению, приемлемость или несоответствие судебных решений по делу Бутчера и Робертсона не имеет значения.Аналогичным образом, когда Суд решает, выдавать ли постановление о взимании платы, временное или окончательное, риск аннулирования не имеет значения.
[13] Это правда, что для выдачи постановления о замораживании требуется, чтобы кредитор по судебному решению представил убедительные аргументированные доводы. Однако для получения судебного запрета ВТБ было достаточно представить убедительные аргументы в пользу того, что Беренджер или Истбридж имели некоторую бенефициарную долю в единственной доле в Miccros. Скорее всего, вопрос о том, предпринял бы Taurus решительную атаку по этому вопросу, если бы ВТБ просто искал судебный запрет в качестве дополнительной формы защиты своего требования о предварительном судебном постановлении, остается только предположением.Тем не менее, вполне возможно, что Taurus дождался бы даты возврата в приказе о начислении платы, вместо того чтобы нести существенные расходы по подаче отдельного заявления для отмены судебного запрета самостоятельно. Если это так, то аргумент ВТБ о том, что они имеют право на покрытие затрат на создание убедительного аргументированного дела о бенефициарном владении Taurus, в значительной степени оправдан.
[14] Оглядываясь назад и глядя на эти вопросы в ходе раунда, я считаю, что ВТБ должен оплатить Taurus расходы по заявке на временное управление.В целом, это не подходящий случай для приказа о расходах на основе проблем. ВТБ принял принципиально неправильную процедуру; они привели к большим ненужным расходам; нет несправедливости в том, чтобы приказать им оплатить расходы. Стоимость дополнительного приложения должна соответствовать порядку, указанному в основном приложении.
Второй вопрос
[15] Затем я перехожу ко второму вопросу. Тельцы обслужили график расходов на сумму 533 361,12 доллара.(Все суммы указаны в долларах США.) Слушание длилось два дня, поэтому презумпция противоречит общей оценке затрат. В любом случае ВТБ поднял вопросы по конкретным вопросам в графике, например, о перекрытии с расходами в соответствии с приказом Wallbank J от 27 -го ноября 2019 года, который не предусматривал порядок возмещения затрат в связи с находящимся на его рассмотрении заявлением. . Эти вопросы потребуют детального рассмотрения.
[16] В этих обстоятельствах обычно рассматривается вопрос о том, следует ли отдавать распоряжение о проведении промежуточного платежа по счету.Однако прежде чем сделать это, мне нужно рассмотреть практические последствия заказа платежа на счет. Позиция ВТБ заключается в том, что любые деньги, поступающие в Taurus, по сути, уходят в черную дыру. Очевидно, что, если ВТБ проиграет в суде по вопросу о том, будет ли предварительный порядок взимания платы окончательным, вопрос не возникает: ВТБ, вероятно, придется оплатить значительную сумму затрат Taurus. Однако, если ВТБ выиграет в суде, они могут столкнуться с трудностями при исполнении судебного приказа о расходах в свою пользу, поскольку у Taurus нет других активов, кроме доли Miccros.ВТБ заявляет, что любое судебное постановление о расходах должно быть исполнено только после судебного разбирательства, чтобы они могли компенсировать затраты, связанные с текущим приложением, против любого судебного приказа о затратах в их пользу в суде.
[17] Тельцы не оспаривают, что выплаченные суммы исчезнут. Действительно, они полагаются на то, что испытывают финансовое давление при финансировании судебного процесса. В своем скелете (параграф 22) они утверждают, что они «полагаются на финансирование от одного из бенефициаров Олимпийского поселения (частного лица) для ведения этого судебного процесса.По этой причине они хотят выплатить деньги себе, а не суду, чтобы поддержать их денежный поток. Однако на практике они соглашаются с тем, что должен существовать какой-то механизм для закрепления позиции ВТБ. Предлагаемый механизм (параграф 24) заключается в том, что любые уплаченные суммы «используются только для оплаты судебных издержек, понесенных в связи с этим разбирательством».
[18] Я согласен с Taurus в том, что позицию ВТБ нужно в какой-то мере защищать. Однако метод, предложенный Тельцом, практически не обеспечивает никакой защиты.Даже если Taurus в настоящее время полностью обновляет размер гонорара своих адвокатов (доказательств этому нет), любые суммы, уплаченные ВТБ, почти наверняка будут израсходованы полностью до того, как дело о взимании платы дойдет до суда. На покрытие расходов в пользу ВТБ не останется ничего.
[19] Мне кажется, что любое распоряжение об оплате промежуточных затрат должно быть основано на том, что Taurus предоставляет некоторую гарантию выплаты в случае, если впоследствии будет вынесено распоряжение о расходах против Taurus в пользу ВТБ.Мне не кажется, что безопасность должна быть особенно обременительной. В частности, требование банковской гарантии может быть жестким и препятствовать осуществлению платежа по счету. Персональной гарантии, предоставленной отдельным бенефициаром Olympic, который является спонсором судебного разбирательства, может быть достаточно. Однако я дам сторонам возможность подумать о форме обеспечения, которую следует предоставить.
[20] Исходя из того, что обеспечение может быть предоставлено, я обращаюсь к сумме промежуточного ордера на расходы.ВТБ заявляет, что сумма в 533 000 долларов является «невероятной суммой для двухдневной временной заявки» и что при использовании английского шелка она была непропорциональна для обучения младшего юриста английского языка, а также юрисконсульта Британских Виргинских островов. Они утверждают, что, если (вопреки их основным представлениям) заказ должен быть сделан, он должен быть на сумму 150 000 долларов.
[21] По моему мнению, описание счета расходов как двухдневного слушания несправедливо. Он покрывает большую часть работы по гранту временного управления в мае 2018 года.Точно так же было разумно обучать младшего юриста английского языка. Как это часто бывает в судебных процессах на этой территории, местный адвокат фактически выступал в качестве инструктирующего солиситора.
[22] Taurus утверждает, что 320 000 долларов было бы подходящей цифрой для компенсации промежуточных расходов. На мой взгляд, это немного завышено и не учитывает детальную критику со стороны ВТБ. На мой взгляд, сумма в 275 000 долларов вполне уместна. Это сумма, которую я закажу.
Заключение
[23] Соответственно, я приказываю, чтобы ВТБ оплатил расходы Taurus по заявке на временное управление судопроизводством и заявке на выплату по счету, которая будет предметом детальной оценки после испытания или дальнейшего распоряжения, если не согласовано .Я приказываю, чтобы ВТБ произвел промежуточный платеж в счет этих расходов в сумме 275 000 долларов США, при условии, что Taurus действительно предоставляет обеспечение такой суммы на таких условиях, которые Суд установит при отсутствии соглашения сторон.